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【摘 要】作為當今社會最為普遍的一種交易形式,格式合同的出現適應了現代商事交易關系簡便、迅捷的要求。雖然格式合同優勢明顯,但也具有自身的弊端,堪稱為利弊并存的雙刃劍。在我國,盡管《合同法》、《消費者權益保護法》、《海商法》、《保險法》等法律中規定有格式合同的內容,但這些規定可操作性需要進一步加強。

【關鍵詞】格式合同;產生作用;法律規制

一 格式合同制度概述

合同是羅馬法產生以來私法領域最重要的法律概念之一。作為商品交換的手段與債權發生根據的合同廣泛存在于商品經濟社會,合同的形式隨著商品經濟社會的反戰正在發生著悄然變化。當今的契約已非梅英所處時代的普通契約,而是定型化契約,亦格式合同,已經在現代人的社會經濟生活中被廣泛應用,因此,因此對格式合同進行理論研究以及法律目前狀況的分析是及其必要的。

所謂格式合同,根據我國合同法第39條的第二款的規定,格式合同是指當事人為了重復使用而預先擬定并在訂立合同時未與對方協商的條款。格式合同在學理上又被稱為格式條款、標準合同、定式合同、附從合同、定型化契約。各國和地區對格式合同的稱謂不一,德國稱之為一般契約條款或者普通契約條款,英美稱之為標準合同,我國臺灣地區稱之為定型化契約,還有其他國家、地區的不同稱謂。

格式合同的特征其特征以下幾點:1、格式合同基本條款和基本內容是由一方當事人預先擬定的;2、格式合同內容具有完整性和定型化的特點,一般情況下商品或服務提供者與不特定的相對人進行同一性質的交易活動,具有機械重復的特性;3、格式合同締約過程的特殊性。相對人在合同關系中處于附從地位,只能概括地予以接受或者拒絕而無討價還價的余地;4、格式合同以書面形式為原則,多以合同文本、公告、告示表現出來,口頭約定形式較為少見。

二 格式合同兩面性

(一)格式合同符合社會發展的重要作用的一面。一種社會現象的出現可能有其偶然因素但也有其必定性。要深刻認識格式條款產生的必定性及其優勢必須從其產生的經濟基礎入手。主要有以下幾點:(1)經濟社會的發展需要及壟斷的出現,格式條款的廣泛采用是以壟斷的存在并達到一定的規模為前提的。其實,合同最初出現時并沒有格式合同的存在,格式合同萌芽于19世紀的西歐,商人與工廠之間以約定俗成的條件訂立合同。到了機器工業即壟斷時代,經濟發展使交易量被急劇放大,這樣交易方式、交易內容往往重復進行,而且在交易方式、交易內容往往重復進行的。在這種背景下,格式合同慢慢發展,并得到廣泛使用;(2)減少訴訟成本,預測和防范風險。而在格式合同中,糾紛的處理方式無需通過個別訴訟的方式解決,可以采用代表人訴訟制度方式解決,這樣節約了訴訟成本。

(二)格式合同的弊端。固然規格合同對市場交易有重要的現實作用而且具有合理性,有著諸多優勢,但格式合同也存在很多弊端:對合同自由和公平原則構成了極大的挑戰,表現為締約能力的不平等和條款內容的不公平。具體表現為具有優勢地位的一方往往通過格式條款將自己的意思強加給對方,導致只能被迫接受的相對人的意思表示不是完全自由的,合同自由原則難以實現。而且合同提供方可能出于自己利益,設計損人利己和免除自己責任的條款,從而損害對方的利益,這又違反了合同的公平原則。而且,格式合同面對的是社會大眾,這種同種性質合同的相對人之多,不是對單個個人或小部分人的損害,所以稱之為對群眾權利的損害,這不利于社會和諧。

三 格式合同的規制

在歷史長河不斷的淘汰與進化中,它的產生和發展,以及大面積應用,是進化論的體現。但面對格式條款的弊端,根據我國立法和行政司法的不足,我提出以下改善觀點。

1、格式合同的立法規制。加強立法。可以說立法制約已經成為各國規制格式條款合同的通用方式。但理由是,我國無論是民事一般法還是其他民事特別法,對格式合同的規定都過于抽象,不具有較為明確的實施細則,既不利于引導日常生活也不利于司法操作。雖然立法具有抽象性,只是對法律的一種概括的說法。對于民法的私法特性,私法即意思自治,由于缺乏具體的實施細則,意思自治很可能就意味著對弱勢方權利的侵害。所以我們應該加強實施細則的制定,從而更好地實現在法律空間內的自由,保護各方的利益。實施細則的制定,不一定要制定專門的法律,在格式合同這個大范圍中,不同的具體法律調整不同的領域,可以在不能領域中規定一定抽象程度但具有可操作性的實施細則,這就避開了整個法律體系中法律數量過于冗雜,又保證了法律的可實施性。

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2、格式合同的行政規制。加強行政執法。行政執法具有主動性和廣泛性,是進行格式合同規制的重要的手段之一。格式合同的行政格式合同理論及其法律規制相關論文由http://www.iejihi.tw收集整理提供,如需論文可聯系我們.規制,就是指行政機關依照法律規定對格式合同的內容進行規范,對格式合同的使用進行監督檢查,從而防止和消除不公平格式條款的活動。行政機關的的監管可分為事前審查、日常履行過程監督、事后介入三種。但目前最主要和最棘手的理由是,格式合同的制定方具有壟斷地位,往往具有行政背景,在我國具體體現為政企不分。在這種背景下,行政機關很難站在維護社會公正和社會利益的立場上執法。所以,最好的策略是建立一個中立機構,既有企業的代表,又有社會大眾的代表,也有行政機關的中立參與。而且對于社會大眾代表的選擇,應體現民眾性和隨機性。

3、格式合同的司法規制。加強司法。司法手段規范格式合同是維護相對人利益的最后一道保障。司法規制是指法院依法律之規定對格式合同條款進行審查并依法對其法律效力作出肯定或否定判斷的制約策略。隨著進入19世紀末、20世紀初,格式條款被日漸廣泛應用到工業中,當事人的經濟地位不平等的社會現實使格式合同的弊端愈加顯現,因此司法手段干預格式條款內容的趨向日漸明顯。關于這一發展過程,王澤鑒先生總結為,“法院采取何種策略規范不當契約條款,視其對契約自由的立場及認識而定。法院堅持契約自由信念者,其態度較為保守,所其采取的策略亦較直接、隱藏。惟就法院實務而言,法院的態度由保守趨于開明,規范的策略由隱藏趨于公開”。司法對格式合同的規制主要體現在以下兩方面。首先,法官應嚴格地按照法律的規定,將違反強制性規定的格式合同條款判為無效,這也叫司法手段對格式條款的直接制約,即一般格式條款內容超越公共秩序、善良風俗以及誠實信用原則等契

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